Смекни!
smekni.com

Товарные знаки и бренды (стр. 22 из 35)

С правом собственности на различные виды имущества право промышленной собственности внешне сходно тем, что патентообладатель, как и собственник, вправе владеть, пользоваться и распоряжаться изобретением, товарным знаком или промышленным образцом, сам патент обладает меновой стоимостью и поэ­тому оборотоспособен (патент можно продать), патентообладатель имеет право на защиту от нарушений его правомочий со стороны любых лиц. Права патенто­обладателя, как и собственника имущества, носят монопольный характер. Отли­чия права промышленной собственности от права собственности заключаются в следующем: патентом охраняются права не на имущество, а на результаты духов­ного творчества; права патентообладателя ограничены во времени сроком действия патента.

Действующее законодательство определяет товарный знак как обозначение, способное отличать товары одних юридических или физических лиц от однород­ных товаров других юридических или физических лиц. Так, ст. 1 Закона о товар­ных знаках содержит следующее определение: «Товарный знак и знак обслужи­вания — это обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняе­мых работ или оказываемых услуг юридических и физических лиц». Товарный знак используется для отличия конкурентной продукции от аналогичной, а так­же для борьбы с недобросовестными конкурентами и возможными подделками.

Основная нормативная база, действующая в настоящее время по товарным знакам в России, представлена следующими актами:

1)Закон РФ от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (с изм. и доп. от 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г., 11, 24 декабря 2002 г.), регулирующим отношения в сфере регистрации и использования товарных знаков;

2)ст. 44 и 71 Конституции РФ;

3)Гражданским кодексом РФ, ч. 1 и 2;

4)Уголовным кодексом РФ (ст. 180);

5)Закон РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (с изм. и доп. от 24 июня, 15 июля 1992 г., 25 мая 1995 г., 6 мая 1998 г., 2 января 2000 г., 30 декабря 2001 г., 21 марта, 9 октября 2002 г., 7 марта 2005 г.);

6)международными договорами «Парижская конвенция по охране промышленной собственности» от 1883 г., ратифицированная в 1968 г., «Конвенция, учреждающая ВОИС», ратифицированным в 1967 г., «Мадридское Соглашение о международной регистрации знаков» от 1891 г., Протоколом к Мадридскому Соглашению от 1989 г., Ниццким Соглашением «О международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков», Найробским договором «Об охране Олимпийского символа» от 1982 г. Это основные международные соглашения, которые надо знать для того, чтобы пол­ностью представлять себе, как регулируется работа с товарными знаками.

Процедура регистрации товарных знаков в РФ имеет некоторое своеобразие по сравнению с другими странами. У нас действует регистрационная система. Она предусматривает рассмотрение заявки (см. Приложение 2), которая поступа­ет в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товар­ным знакам, в полном объеме, т. е. исследование на новизну по всем материалам, которые в ней имеются.

В мире существует территориальная система защиты товарных знаков, т. е. в каждой стране есть федеральный орган исполнительной власти по интеллектуаль­ной собственности, который рассматривает заявки и в случае положительного ре­шения о регистрации товарный знак действует только на территории этой страны. Регистрация за границей не учитывается на территории РФ. Но есть международ­ные соглашения, которые позволяют использовать для стран — членов Союза (членов Парижской Конвенции) приоритет заявки, подаваемой в стране проис­хождения, для той страны, в которой вы пожелаете зарегистрировать свой товар­ный знак, т. е. существует шестимесячный международный приоритет.

Действующая Конституция Российской Федерации гарантирует свободу худо­жественного, научного, технического и других видов творчества и при этом про­возглашает, что интеллектуальная собственность охраняется законом (ст. 44.).

Эта принципиальная позиция государства нашла отражение в основополага­ющих для правовой охраны промышленной собственности законах — в Гражда­нском кодексе РФ, Патентном законе РФ от 23 сентября 1992 г. № 3517-1 (с изм. и доп. от 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г., 24 декабря 2002 г., 7 февраля 2003 г.), Законе о товарных знаках и в Законе РФ от 9 июля 1993 г. № 5351-1 «Об авто­рском праве и смежных правах» (с изм. и доп. от 19 июля 1995 г., 20 июля 2004 г.).

Закон о товарных знаках гласит (ст. 48): «Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора».

Закон не содержит прямого указания на то, в каком виде должен использо­ваться зарегистрированный товарный знак. Обычно на вопрос владельца, в ка­ком виде он может использовать свой товарный знак, следует ответ: в том, в ка­ком он охраняется на территории Российской Федерации. Однако Закон о товар­ных знаках такого прямого указания не содержит. Косвенно данная рекоменда­ция вытекает из ст. 17, в которой сказано, что владелец может внести изменения в регистрацию отдельных элементов зарегистрированного товарного знака, не меняющие его существа. А вот является ли внесенное изменение меняющим то­варный знак по существу или нет, может решить только экспертиза, а не его вла­делец. Данный вопрос владельцы товарных знаков задают, получая уведомление Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака по при­чине его неиспользования. При этом они считают, что применение зарегистрированного ими товарного знака с внесенными изменениями должно признаватьс: как факт использования.

Иногда тот же вопрос возникает при столкновении интересов различных фирм. Так, российская фирма подала заявку на регистрацию товарного знака, со­держащего словесное обозначение «Мир», выполненное в кириллице. При экс­пертизе выяснилось, что в 1992 г. немецкой фирмой зарегистрирован товарный знак, содержащий словесное обозначение «Mir», выполненное латинскими бук­вами, на те же виды товаров и услуг. Российский заявитель, получив запрос экс­пертизы, подал заявление в Федеральную службу по интеллектуальной собствен­ности, патентам и товарным знакам о досрочном прекращении действия регист­рации товарного знака, содержащего словесное обозначение «Mir», по причине его неиспользования. Свое ходатайство он мотивировал тем, что немецкая фир­ма не использовала данный товарный знак в том виде, в каком он охраняется на территории Российской Федерации.

В то же время в ст. 5. Парижской конвенции по охране промышленной собственности сказано: «Применение товарного знака его владельцем в такой форме, которая отличается от зарегистрированной в какой-либо из стран Союза лишь отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера зна­ка, не влечет за собой признания недействительности регистрации и не ограни­чивает охрану, предоставленную знаку». Возникает вопрос: является ли исполь­зование товарного знака, содержащего словесное обозначение «Mir», изменени­ем по существу или нет? Сам владелец товарного знака решения по этому вопро­су принять не может, поскольку, как следует из ст. 17. Закона о товарных знаках, изменение, не меняющее знак по существу, может быть внесено в свидетельство на товарный знак. Только экспертиза вправе решать, меняют ли изменения от­дельных элементов товарного знака его существо или нет. Если будет признано, что изменение меняет его существо, то это уже другой товарный знак, требующий регистрации в установленном порядке.

Основания для предоставления охраны товарного знака на территории РФ определены в Законе о товарных знаках и регламентируются ст. 2, исходя из ко­торой охрана предоставляется на основании государственной регистрации товар­ного знака. Наряду с этим правовая охрана может быть предоставлена в силу международных договоров РФ.

Законодательства по товарным знакам разных стран мира не обнаруживают единого подхода в регулировании вопроса о возникновении права на знак. Осно­ваниями для этого в подавляющем большинстве стран являются регистрация знака в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности или применение (фактическое использование) знака в хозяй­ственном обороте.

К группе стран, в которых установлен «принцип регистрации», следует отнес­ти Францию, Швецию, Италию, Турцию, Португалию, Австрию, Грецию, лати­ноамериканские страны, а к группе стран, где действует принцип «первого ис­пользования», — США, Пакистан, Индия, Великобритания, Канада, Марокко, Тунис, Ливан и др.

Права и обязанности владельца товарного знака закреплены ст. 4. Закона о то­варных знаках. Она гласит, что владелец знака имеет право пользоваться и распо­ряжаться знаком, а также запрещает его использование другими лицами. За ли­цом, обладающим исключительным правом на товарный знак, признаются все правомочия, которыми наделяется собственник материальных объектов.

Сущность юридической охраны товарного знака состоит в том, чтобы предос­тавить его владельцу возможность неограниченного использования знака, иск­лючая из числа пользователей всех других лиц. За владельцем закрепляется пра­во запрещать любому третьему лицу применять зарегистрированное на его имя обозначение. Любое использование знака другими лицами без согласия владель­ца в какой-либо форме является правонарушением.

При этом действия права на знак ограничивается:

1)перечнем товаров, указанных в свидетельстве;

2)территорией страны регистрации;

3)сроком, на который товарный знак зарегистрирован.

Много внимания в современной практике уделяется юридической защите то­варных знаков. Выработаны соответствующие семантические обозначения (пре­дупредительная маркировка), подтверждающие правовую охрану знаков. Стоя­щие справа и наверху в кружке буква F, звездочка или буква R обозначают, что это товарный знак и что он зарегистрирован. Международный индекс F при этом ис­пользуется для корпоративных товарных знаков. Иногда используют и обозначе­ния ТМ, в случае, когда знак ожидает регистрации в тех странах, где регистрация требует значительного времени. В ряде специфичных случаев, связанных с авто­рским правом и копированием, применяются буквы С и Р. Тем не менее не все то­вары, в особенности на внутреннем рынке, маркируются. Даже в такой развитой в промышленном отношении стране, как США, около 3 % товаров поступает в продажу без товарных знаков (мука, соль, хлеб).