Глава 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДСТВЕННОМ ПРАВЕ
§ 1. Понятие наследственного права
Понятие «наследственное право» следует рассматривать дифференцированно: в объективном и субъективном смыслах.
В объективном смысле под наследственным правом следует понимать совокупность правовых норм, регулирующих процесс перехода прав и обязанностей умершего гражданина к другим лицам в порядке универсального правопреемства.
Наследственное право является подотраслью гражданского права и регулируется главным образом частью третьей ГК РФ.
Значение наследственного права в объективном смысле состоит в том, что каждому члену общества гарантируется возможность жить и работать с сознанием того, что все созданное и заработанное им при жизни перейдет к близким ему людям.
Предметом наследственного права в объективном смысле являются общественные отношения, которые связаны с наследованием: возникающие в связи с открытием наследства, защитой, осуществлением и оформлением наследственных прав.
Большое значение для всякой отраслевой и подотраслевой науки являются ее принципы и методы правового регулирования, которые отсутствуют в законодательстве наследственного права. Хотя, что касается принципов наследственного права, то их характеристику дает известный ученый цивилист Толстой в работе «Наследственное право».
Под принципами наследственного права следует понимать основные идеи, заложенные законодателем в нормативные акты, регулирующие наследственные правоотношения.
Толстой к таким принципам относит:
- универсальность наследственного правопреемства;
- свободу завещания;
- охрану основ правопорядка и нравственности, интересов наследодателя, наследников, иных физических и юридических лиц в отношениях по наследованию;
- охрану самого наследодателя от чьих бы то ни было противоправных или безнравственных посягательств3.
По существу выделение данных положений Толстым в качестве принципов наследственного права не вызывает возражений.
Говоря о методе наследственного права, то он ни в законодательстве наследственного права, ни в трудах ведущих современных специалистов по наследственному праву не выделяется.
Под методом наследственного права следует понимать систему способов, средств и приемов, с помощью которых регулируются отношения, связанные с наследством.
В связи с тем, что он не выделяется в теории наследственного права, правомерно предположить, что он не обладает спецификой и имеет те же черты, что и метод всего гражданского права.
Однако взгляды к методу гражданского права у ученых различны. Так, ученый Долинская характеризует его как дозволительный, диспозитивный, инициативный, обеспечивающий установление гражданских правоотношений на основе правовой и имущественной самостоятельности сторон и выделяет следующие его черты:
- равенство участников гражданских правоотношений;
- автономия воли гражданских правоотношений;
- имущественная самостоятельность участников гражданских правоотношений;
- защита гражданских прав от правонарушений;
- имущественный характер гражданской ответственности4.
Что касается позиции теоретика Егорова, то он характеризует метод гражданского права лишь одной чертой: юридическим равенством сторон5.
Если учитывать, что участниками наследственных правоотношений являются наследники, и наследодатель, очевидно, что наследодатель и наследник не равны, так как один из них обладает правами и имуществом, а другой их не имеет и зависит исключительно от воли и расположения к нему наследодателя в случаях, когда наследование осуществляется по завещанию. Стало быть, применительно к наследственному праву следует применить несколько черт его метода, исключив при этом «равенство участников наследственных правоотношений», либо сохранив эту черту, но и распространив ее только на наследников в том смысле, что они имеют равные права и обязанности, как при принятии наследства, так и после вступления в наследование.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что метод наследственного права имеет свою специфику по сравнению с методом всего гражданского права.
Рассматривая наследственное право в субъективном смысле его можно определить, как «право лица быть призванным к наследованию, а также его правомочия после принятия наследства»6. Значение наследственного права в этом смысле состоит в том, что право наследования у конкретного субъекта гражданского права возникает лишь при наличии оснований, указанных в законе: наличие родства с наследодателем, подпадание его в определенную категорию наследников: необходимых либо недостойных, указанных или неупомянутых в завещании и т.п.7
Поэтому наследственное право в субъективном смысле возникает у субъекта лишь при наличии определенных юридических фактов. Так, основанием возникновения наследования по завещанию являются такие факты, как: составление завещания завещателем; смерть наследодателя; открытие наследства; принятие наследства.
Представляется, что именно наследственное право в субъективном смысле гарантируется, защищается и охраняется ч. 1, 2 и 4 ст. 35 Конституции РФ8.
Смысл данной статьи Конституции состоит в том, что:
- право частной собственности охраняется законом;
- каждый собственник имущества вправе распоряжаться им.
§ 2. Источники наследственного права
Под источником наследственного права следует понимать способ установления правил, регулирующих наследственные правоотношения. Источники наследственного права могут называться «формами права».
Наследственное право выступает составляющей особенной части гражданского права, регулируется, главным образом, разделом 5 частью третьей ГК РФ.
Нормы старого ГК, были построены в соответствии с царившим с советских времен устоем о преобладании государственной собственности. Данное явление отразилось и на нормы, посвященные наследственному праву, которые по истечении ряда лет не отражали современных реалий экономической жизни государства. Речь идет прежде всего о появлении института частной собственности, расширении числа участников гражданских правоотношений, большем внимании к защите имущественных и личных неимущественных прав граждан. Но по различным причинам принятие 3 части ГК РФ, раздела, посвященному наследственному праву, затянулось вплоть до 2001 года.
Нужно сказать, что наследственное право носит достаточно консервативный характер, потому сохранились отдельные положения, которые имели место и ранее; однако появилось и ряд нововведений.
Говоря о правовой основе наследственного права, выделить такой правовой источник как ч.3 ГК РФ, который внес кардинальные изменения в систему наследственных отношений, не является исчерпывающим.
К наследственным отношениям применимы также отдельные положения Гражданского кодекса РФ (частей первой и второй), Семейного кодекса РФ, Гражданско-процессуального кодекса РФ, Основ законодательства РФ о нотариате. Немаловажное значение имеет Инструкция «О порядке совершения нотариальных действий должностными лицами органами исполнительной власти» от 19 марта 1996 года. До сих пор сохранила свое значение и Инструкция «О порядке удостоверения завещаний главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами или дежурными врачами больниц, других стационарных лечебно-профилактических учреждений, санаториев, а также директорами и главными врачами домов для престарелых и инвалидов», утвержденная министром юстиции СССР 20 июня 1974 года6.
К наследственным отношениях могут применяться нормы законодательных актов:
1) федеральные законы: «Об акционерных обществах» (абз. 4 пп. 5 п. 3 ст. 7)9, «Об обществах с ограниченной ответственностью» (п. 7 и 8 ст. 21; п. 5 ст. 23)10, и др.
2) Законы РФ: «Об авторском и смежных правах» (п. 2 ст. 17; ст. 27; ст.29)11, Патентный закон РФ12 (п. 7 ст. 10) и ряд других.
В отдельных случаях вопросы наследования регулируются многосторонними и двухсторонними соглашениями, а также двухсторонними договорами о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенными Россией с другими странами.
Большую роль играют постановления:
а) Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 г. «О судебной практике по делам о наследовании»13;
б) Пленума Верховного Суда РСФСР от 21 июня 1985 г. № 9 «О судебной практике по делам об установалении фактов, имеющих юридическое значение»14;
в) Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 2 «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании» ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 1993 г. № 11, от 25 октября 1996 г. № 1015;
г) Пленума Верховного Суда РФ от 24 августа 1993 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»16;
д) Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 2 апреля 1997 г. № 4/8 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах»17.
§ 3. Основные категории наследственного права
В главе 61 ГК РФ закреплены общие положения о наследовании. Данная глава содержит восемь статей, имеющих общее значение для всех последующих глав. В них раскрывается понятие о наследовании, указываются основания наследования, состав наследственного имущества, определяются понятия открытия наследства, перечисляются лица, которые могут быть наследниками, а также те, кто не может выступать в качестве таковых.
Наследование.Статья 1110 ГК РФ определяет наследование, как «переход имущества умершего гражданина к другим лицам»18. Наследованию придаются такие два принципа, как исключительность и универсальность. Суть исключительности заключается в том, что это единственное основание такого перехода. Заключение всякой сделки по отчуждению имущества на случай смерти не допускается. Так как наиболее схожим к наследованию по содержанию является договор дарения, Гражданский кодекс устанавливает, что договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после его смерти, является ничтожным.