Как и в любом правоотношении, в обязательстве участвуют две стороны: управомоченная и обязанная. Управомоченная сторона обладает правом требования и называется кредитором. Обязанная сторона в обязательстве называется должником, а лежащая на нем обязанность – долгов. Право требования кредитора и долг должника составляют юридическое содержание обязательственного отношения. Отсюда можно дать такое определение обязательства: обязательством называется такое правоотношение, при котором одно лицо (должник) обязано совершить сделку в пользу другого лица (кредитора), определенное действие, либо воздержаться от совершения такого действия. «Например, продать имущество, уплатить деньги, сделать ту или иную работу и т. д. Принципиальное отличие обязательных правоотношений от вещных отношений, состоит в том, что они обладают не абсолютным, а относительным характером, то есть всегда возникают между конкретными, поименно определяемыми лицами, как гражданами, так и организациями, учреждениями, предприятиями. Для того, чтобы связать себя обязательственными правоотношениями, лицо сначала должно вступить в него, войти в круг лиц, относящихся к числу его участников»[6].
В обязательстве в качестве одной из его сторон – кредитора или должника– могут участвовать одно или одновременно несколько лиц. Если каждая из сторон несет обязанность в пользу другой стороны, она считается должником другой стороны в том, что обязана сделать в ее пользу, и одновременно ее кредитора, в том, что имеет от нее право требовать. Так, в обязательстве купли-продажи продавец является должником перед покупателем, поскольку обязан передать ему проданную вещь и одновременно выступает в качестве кредитора покупателя, поскольку вправе требовать от него уплаты покупаемой цены за проданную вещь.
В отдельных случаях содержанием гражданско-правового обязательства могут быть воздержание от совершения определенных действий. Например, по договору найма жилого помещения наниматель обязуется не нарушать правил проживания в жилых помещениях, не захламлять балкон, не разводить крупных домашних животных и т. д.
Гражданско-правовые обязательства возникают и существуют на тех же принципах, что и любое гражданско-правовое отношение: их субъекты являются равноправными и независимыми друг от друга лицами, а в обязательственные отношения они, как правило, вступают добровольно без какого-либо принуждения. Однако возможны ситуации, когда обязательства возникают и помимо воли одного из субъектов. Как, например, в случае причинения вреда другому лицу или состоявшегося судебного решения. Например, решение суда по поводу разногласий, возникших при заключении договора, становится источником возникновения обязательств, ибо обязательства сторон в договоре определяются так, как они зафиксированы решением суда.
Основанием возникновения обязательств выступают юридические факты, с которыми закон связывает возникновение субъективных прав и обязанностей.
В соответствие с гражданским законодательством обязательства могут возникать: 1) из договоров; б) вследствие причиненного вреда; 3) вследствие неосновательного обогащения; 4) на основании судебного решения; 5) в результате иных действий и событий, с которыми гражданское законодательство связывает наступление гражданско-правовых последствий.
3.3 Гражданско-правовой договор
Значительную роль в гражданском праве играют договорно-правовые отношения. Поэтому целесообразно отдельно рассмотреть институт договора. Договор есть соглашение двух или более лиц, направленное на возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Следует иметь в виду, что не всякое соглашение само по себе составляет договор. Договором признается лишь соглашение, вытекающее из намерения его участников породить те или иные гражданско-правовые последствия. Договорные отношения – это разновидность обязательственных отношений.
Предмет договора составляет то, на что направлены действия его сторон, то есть вещи имущественного права и иные объекты гражданских прав.
Краеугольным камнем договорно-правовых отношений является принцип свободы договора. Этот принцип закреплен в ст. 421 ГК РФ. Участники гражданских правоотношений свободны в заключении договора. Они не могут быть принуждены к заключению договора, исключая случаи, когда обязанность такого заключения предусмотрена Гражданским кодексом или добровольно принятым обязательством.
Стороны договора свободны в выборе своего контрагента и в определении условий его содержания, исключая случаи, когда те или иные условия договора прямо предписываются законом или правовым актом. Стороны договора свободны установить для регулирования своих взаимоотношений правила, отличающиеся от тех, которые предусмотрены диспозитивными нормами права. Стороны могут заключать тип договора, непосредственно не предусмотренный в законодательстве. Допускается заключение договора, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законодательством.
Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законодательством. В случаях, когда условия договора предусмотрены нормой, которая в соответствии с законодательством действует, если соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная норма), стороны могут своим соглашением исключить ее применение, либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней. При отсутствии такого соглашения условие договора определяется диспозитивной нормой. Если условие договора не определено сторонами или диспозитивной нормой, соответствующие условия определяются обычаями делового оборота, применяемыми в отношении сторон.
Договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивными нормами), действующими в момент его заключения. Если после заключения договора принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила, иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия договора сохраняют силу. Исключение составляют случаи, когда в законе установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров.
Существуют следующие типы договоров[7]:
Договор присоединения – договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могут быть приняты другой стороной не иначе, как путем присоединения к предложенному договору в целом. Договор присоединения возник из потребности унификации договорных отношений, диктуемых массовым предоставлением товаров, работ или услуг. В его основе лежит стандартная форма договора, содержание которого одинаково для всех, кто пожелает получить такие товары, работы или услуги на условиях, указанных в договоре, предлагаемых для одобрения, а не для обсуждения.
Поскольку присоединившаяся сторона (чаще всего это потребитель) экономически более слабая, то закон предусмотрел для нее некоторые дополнительные возможности защиты своих прав. Если договор присоединения: а) лишает эту сторону прав, обычно предоставляемых договорами присоединения данного вида, либо б) исключает или ограничивает ответственность другой стороны за нарушение обязательств, либо в) содержит другие, явно обременительные для присоединившейся стороны условия, которые она, исходя из своих разумно понимаемых интересов, не приняла бы при наличии у нее возможности участвовать в определении условий договора, то присоединившаяся сторона вправе потребовать расторжения или изменения заключаемого договора, хотя бы он и не противоречил закону или иным правовым актам (п. 2 ст. 422 ГК РФ).
Публичный договор – договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги электроснабжения, медицинское, гостиничное обслуживание и т. д.).
Основной принцип такого типа договора состоит в том, что если предоставление товаров, работ или услуг обращено к публике, то есть неопределенному кругу лиц, то порядок их предоставления не может основываться на индивидуальных предпочтениях, а должен подчиняться неким единым, заранее предустановленным правилам. Эффективность этого принципа обеспечивается установлением в Гражданском кодексе трех запретов:
1) запрещается оказание предпочтений одному лицу из числа потребителей товаров, работ или услуг перед другими, кроме специально предусмотренных законом или правовым актом случаев (п. 2. ст. 426 ГК РФ);
2) запрещается установление неодинаковой для всех потребителей цены товара (работ, услуг, исключая льготы, предусмотренные законом и иными правовыми актами для отдельных категорий потребителей (п. 2 ст. 426 ГК РФ));
3) запрещается необоснованный отказ от заключения договора, то есть отказ, совершенный при наличии у организации возможностей предоставить товары (работы, услуги п. 3. ст. 486 ГК РФ).
Предварительный договор – это договор, по которому стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или окончании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором. Содержание предварительного договора должно включать в себя: а) существенные условия основного договора; б) срок, в пределах которого должен быть заключен основной договор, при отсутствии указания о таком сроке он предполагается равным одному году с момента заключения предварительного договора. Уклонение от заключения основного договора чревато уже со стороны понуждением к его заключению по суду, либо обязанностью возмещения убытков, вызванных незаключением.