Смекни!
smekni.com

Наследственное право 14 (стр. 6 из 19)

Принятие наследства одним наследником создает соответствующие правовые по­следствия как для этого наследника, так и для других наследников, поскольку вли­яет на размер наследственной доли, условия раздела наследства, призвание к на­следству других наследников и т.д. Однако взаимодействие наследственных прав при их осуществлении каждым из наследников не позволяет отождествлять право одного наследника с правом другого или правами других. Право наследования остается обо­собленным, отдельным правом каждого наследника и требует самостоятельного поведения каждого наследника в пределах осуществления им права по своему ус­мотрению.

Моментом приобретения принятого наследства признается день открытия наслед­ства.

Принятие наследства является средством приобретения наследства и совершается в определенное время. Ранее открытия наследства принять его невозможно — нет ни наследства, ни наследников. Фактический момент принятия наследства зависит от способов его принятия, но в любом случае приходится либо на день открытия наслед­ства, либо на один из дней после его открытия.

С принятием наследства прекращается гражданское состояние наследника как ве­роятного правопреемника наследодателя, каждый наследник становится действитель­ным субъектом прав и обязанностей вместо прежнего субъекта этих прав и обязанно­стей. Наследник теперь уже собственник, обладающий конкретными объектами собст­венности, кредитор или должник конкретных обязательственных правоотношений, иной правообладатель. Наследуемые правоотношения, утратившие прежнего субъек­та, обрели нового. Однако наследуемые правоотношения не прекращались на период до фактического принятия наследства. Замена прежнего правообладателя новым про­исходит во всем составе наследственного имущества сразу и в один и тот же момент. В этом проявляется важнейшая черта универсального наследственного правопреемства, хотя изменения правового статуса наследников на правовой статус собственников и иных правообладателей не может произойти ранее принятия ими наследства, пере­ход к наследникам наследуемых прав и обязанностей признается состоявшимся в день открытия наследства, т.е. до принятия наследства, но при условии, что наследство при­нято.

Принятию наследства закон придал обратную силу. Установлено, что принятое на­следство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства незави­симо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента госу­дарственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда та­кое право подлежит государственной регистрации (п. 4 ст. 1152).

Время фактического принятия наследства определяется способами, используемы­ми наследниками для принятия наследства (ст. 1153 ГК), и ограничивается определен­ным сроком (ст. 1154 ГК).

Под государственной регистрацией права наследника на наследственное имуще­ство следует понимать государственную регистрацию перехода к наследнику права собственности или иного права на недвижимое имущество в соответствии с нотари­альным свидетельством о праве на наследство. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним является обязательной.[7]

Вместе с тем указанным законом не предусмотрен срок для государственной регистрации перешедших к другому лицу, в частности к наследнику, прав на недви­жимое имущество. Наследник, получивший нотариальное свидетельство о праве на наследство, не ограничен определенным сроком проведения государственной регис­трации права на недвижимое имущество, приобретенного в порядке наследования. Если наследник не произвел государственной регистрации перешедшего к нему права на недвижимость, это не порочит юридической силы состоявшегося правопреемства — самого перехода к наследнику прав на имущество со дня открытия наследства.

Принятие наследства является односторонней сделкой, направленной на приобре­тение наследства. Такая сделка совершается по воле одного лица — наследника по закону или по завещанию и выражает волю этого лица.

К совершению наследником сделки, выражающей принятие им наследства, при­меняются общие правила о сделках, предусмотренные главой 9 Кодекса, если их при­менение не противоречит закону, одностороннему характеру и существу сделки.

Сделка, направленная на принятие наследства, должна быть совершена дееспо­собным лицом (если наследником является физическое лицо), правоспособным ли­цом (если наследником по завещанию является юридическое лицо), уполномоченны­ми органами властно-публичных образований (если наследником по завещанию явля­ется Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование).

Принятие наследства лицами, не достигшими четырнадцати лет (малолетними), лицами, признанными в установленном порядке недееспособными, осуществляется в силу ст. 28, 29, 32 ГК их законными представителями (родителями, усыновителями, опекунами). Принятие наследства несовершеннолетними в возрасте от 14-ти до 18-ти лет совершается собственными действиями и волей самого несовершеннолетнего на­следника с письменного согласия его законных представителей — родителей, усыно­вителей, попечителей. Гражданин, ограниченный в дееспособности по решению суда, совершает сделки, включая принятие наследства, самостоятельно, однако с согласия попечителя (ст. 30 ГК).

Для принятия наследства законными представителями наследников (родителями, усыновителями, опекунами), действующими от их имени, и для дачи попечителями согласия на принятие наследства несовершеннолетними наследниками или ограни­ченными в дееспособности наследниками не требуется получать предварительное со­гласие органов опеки и попечительства, поскольку эти действия опекунов и попечи­телей направлены на увеличение, а не уменьшение имущества подопечных (ст. 37 ГК).

Несовершеннолетние, вступившие в брак до достижения восемнадцати лет или объяв­ленные эмансипированными, принимают наследство самостоятельно (ст. 21, 27 ГК).

Принятие наследства от имени nasciturus может быть совершено его законными представителями лишь после рождения такого наследника живым.

В случае если наследник по завещанию или по закону признан судом безвестно отсутствующим (ст. 42 ГК), право принять наследство сохраняется лишь за этим ли­цом и не может быть осуществлено другими лицами, которым поручено охранять имущество безвестно отсутствующего или управлять им.

Несмотря на имущественный результат, создаваемый осуществлением права при­нять наследство, само по себе право на принятие наследства не является имуществом и не входит в состав имущества любого наследника, в том числе безвестно отсутству­ющего (Необходимо отметить, что, допуская переход права на принятие наследства, закон не признает переходящее в порядке наследственной трансмиссии право на принятие наследства составной частью имущества того наследника, который был призван наследованию, но умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок.[8] Вывод о несовместимости права на принятия наследства с имуществом наследника можно считать общим положением наслед­ственного правопреемства). Право на принятие наследства не проистекает непосред­ственно из имущества наследодателя и не является принадлежностью имущества наследника. Имуществом наследника становится именно имущество наследодателя, при этом в силу принятия наследства и не ранее принятия наследства, хотя и с мо­мента открытия наследства.

Если наследник признан безвестно отсутствующим, органы опеки и попечитель­ства могут учредить доверительное управление в отношении недвижимого и ценного имущества безвестно отсутствующего при необходимости постоянного управления иму­ществом (ст. 43, 38 ГК). Право на принятие наследства не относится к такого рода объектам. Полномочия доверительного управляющего ограничены юридическими и фак­тическими действиями в отношении имущества, переданного в доверительное управ­ление, и сделками с этим имуществом (ст. 1012, 1020 ГК). Доверительный управляю­щий не может совершать сделки по осуществлению права на наследование, посколь­ку оно не входит в объект, переданный в управление.

Равным образом этот вывод может быть применим к случаям, если над имуществом безвестно отсутствующего органом опеки и попечительства была назначена опека. Пол­номочия опекуна на принятие наследства в интересах безвестно отсутствующего не име­ют прямых оснований в действующем законе и не вытекают из существа наследования.

В соответствии со ст. 32 ГК опека устанавливается над малолетними гражданами и гражданами, признанными судом недееспособными. Опекуны наделяются полномо­чиями законных представителей подопечных и совершают от их имени и в их интере­сах все необходимые сделки, включая принятие наследства. Учреждение опеки над иму­ществом безвестно отсутствующего не предусмотрено нормами Гражданского и Се­мейного кодексов. В соответствии со ст. 43 ГК при наличии необходимых условий имущество такого лица передается в доверительное управление, правовой режим ко­торого не дает права доверительному управляющему действовать от имени безвестно отсутствующего и совершать в его интересах любые необходимые сделки. Не случайно в правилах этой статьи отсутствует отсылка к ст. 38 и 32 ГК. Поэтому при условии соблюдения действующих норм гражданского и семейного права опека над имуще­ством безвестно отсутствующего лица не может быть установлена (Полагаем, что про­тивоположные утверждения, высказанные в литературе, не получили необходимого правового обоснования. Не можем, в частности, согласиться с утверждением, что ре­шение суда о признании гражданина безвестно отсутствующим является основанием для назначения опеки над имуществом.[9]

Данное положе­ние воспроизводит ч. 1 ст. 256 ГПК РСФСР, однако с 1 января 1995 г. оно может при­меняться постольку, поскольку не противоречит ГК). Следовательно, опекун над имуществом в таком случае не может быть назначен, и вопрос о праве опекуна на принятие наследства от имени безвестно отсутствующего наследника, а в общем пла­не о полномочиях опекуна возникать не должен.