- залог зависим от основного обязательства. Зависимость залога проявляется , например, в том, что залогом может обеспечиваться только действительное требование, Если недействительно основное обязательство, то недействительно и соглашение о залоге. При прекращении основного обязательства прекращается и право залога и т.д. (Б.М. Гонгало).
Можно продолжить этот перечень. По правовой природе залог представляет собой дополнительное (акцессорное) правоотношение, не могущее существовать без основного. Залоговое акцессорное правоотношение выступает как охранительное. Диспозиция нормы о залоге выполняет роль санкции. В рамках залогового правоотношения осуществляется принудительная мера: должник понуждается к исполнению обязательства, но не обычным путем, а за счет заранее выделенного каким – либо способом имуществом , что служит средством обеспечения исполнения гражданско-правового обязательства. Вместе с тем, до момента правонарушения (неисполнения основного обязательства) залоговое правоотношение сочетает в себе определенные организационные и регулятивные свойства, но основной его функцией следует считать охранительную. Такой вывод, как представляется, следует и из дефиниции, данной в ст. 334 ГК.
Анализируя правовую природу залога, следует отметить особенность « биографии» залогового права состоящей в том, что дискуссии по этому вопросу ведутся уже более двух тысячелетий. «Находясь на грани между правом на вещь и правами обязательственными, заключая в себе и отношения непосредственной власти лица над вещью, и отношения личной обязанности между двумя контрагентами, юридическая природа зал представляла значительные трудности для всех теоретических систем. Этот сложный институт часто был камнем преткновения разных цивилистических теорий и не менее часто служил исходным пунктом для новых теоретических попыток» (А.С.Звоницкий).
Мнения исследователей по данному вопросу расходятся в двух противоположных направлениях: одни считают залоговое право вещным (абсолютным) (Л.А. Кассо, Л.В.Щенникова), другие – обязательственным (относительным) (В.В.Витрянский, Н.Ю Рассказова). Д.А.Медведевым представлен и компромиссный вариант.
Залог возникает из договора и закона. Например, в соответствии с п.5 ст.488 ГК РФ на товар, переданный покупателю по договору купли- продажи в кредит или с рассрочкой платежа и до его оплаты у продавца возникает право залога для обеспечения исполнения покупателем его обязанности по оплате товара. К залогу, возникающему на основании закона , применяются правила о залоге, возникающем из договора, если в законе не оговорено иное (п.5 ст.334 ГК).
Субъектами залогового правоотношения выступают залогодатель и залогодержатель. В силу ст.336 ГК залогодателем может быть как сам должник, так и третье лицо. Залогодателем вещи может быть ее собственник либо субъект права хозяйственного ведения: государственные и муниципальные унитарные предприятия. Субъекты права оперативного управления не упоминаются в числе субъектов, могущих быть залогодателями. Однако, по мнению многих авторов (В.В.Витрянского, А.А.Рубанова, Б.М.Гонгало и др.) казенное предприятие вправе с согласия собственника заключать договоры о залоге.
Что касается учреждений, то они согласно п.1 ст.298 ГК РФ не вправе отчуждать или иным способам распоряжаться закрепленным за ним имуществом. Эти ограничения в известной мере не распространяются на автономные учреждения. (Правовой статус автономных учреждений подробно проанализирован в теме: «Ограниченные вещные права»). Полагаем, что в отношении имущества, приобретенного за счет доходов, полученных от разрешенной собственником предпринимательской деятельности, должен быть установлен другой режим, а именно: такое имущество можно передавать в залог
В качестве залогодержателя могут выступать практически все субъекты гражданского права.
Существенные условия договора о залоге указаны в ст.339 ГК РФ. В договоре о залоге должны быть определены:
-предмет залога;
-его оценка;
-существо, размер и срок исполнения основного обязательства;
- вид залога ( указание на то, у какой из сторон находится заложенное имущество)
В ГК закреплены права и обязанности сторон по договору о залоге.
Залог недвижимого имущества называется ипотекой. Ипотека как вид договора о залоге подробно урегулирована Федеральным законом «Об ипотеке (залоге недвижимого имущества)».
Порядок обращения взыскания на заложенное имущество различается в зависимости от вида заложенного имущества ( движимое или недвижимое) и урегулирован ст. 349 ГК и соответствующими нормами закона « Об ипотеке ( залоге недвижимого имущества)». Согласно ст.350 ГК реализация (продажа) заложенного имущества, на которое обращено взыскание, производится путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном процессуальным законодательством, если законом не установлен иной порядок. Такой порядок установлен ст.350,447-449 ГК РФ. Порядок продажи имущества с торгов анализируется в теме: « Заключение, изменение и расторжение договора».
7. Удержание
Еще одним способом обеспечения исполнения гражданско - правовых обязательств является удержание. Кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику либо лицу, указанному должником вправе в случае неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой вещи или возмещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено.
Удержанием вещи могут обеспечиваться также требования, хотя и не связанные с оплатой вещи или возмещением издержек на нее и других убытков, но возникшие из обязательства, стороны которого действуют как предприниматели (п.1 ст. 359 ГК).
Удержание как способ обеспечения возможно лишь в отношении вещей. Субъектом права на удержание является кредитор по основному нарушенному обязательству. Право удержания возникает у кредитора в случае, если лицо, которому вещь должна быть передана, нарушит права кредитора. Основания удержания различны в зависимости от свойств обеспечиваемого обязательства (Н.Ю. Рассказова).
Согласно ст. 360 ГК требования кредитора, удерживающего вещь, удовлетворяются из ее стоимости в объеме и порядке, предусмотренных для удовлетворения требований, обеспеченных залогом.
Контрольные вопросы:
1. Что собой представляют способы обеспечения исполнения обязательств?
2. Каков механизм обеспечительного действия способов обеспечения исполнения обязательств?
3. Что такое неустойка?
4. Каковы виды неустойки?
5. Каковы три функции задатка?
6. Чем задаток отличается от аванса?
7. Каковы стороны договора поручительства?
8. Какова форма договора поручительства?
9. Какова ответственность поручителя?
10. Каковы права поручителя исполнившего обязательство?
11. Каковы основание прекращения поручительства?
12. Каков субъектный состав банковской гарантий?
13. Каковы виды банковских гарантий?
14. В чем проявляется независимость банковской гарантии?
15. Возможно ли регрессное требование гаранта к принципалу?
16. Каковы виды залога?
17. Каковы существенные условия договора о залоге?
18. Требуется ли государственная регистрация договора о залоге?
18аКаков порядок обращения взыскания на заложенное имущество?
19. Когда прекращается залог?
20. Каковы основания удержания?
21. Каковы способы обеспечения исполнения обязательств, не предусмотренных ГК РФ?
Тема 31. Ответственность за нарушение обязательств (6 часов)
1. Понятие, признаки и значение гражданско-правовой ответственности
Категория гражданско-правовой ответственности за нарушение обязательств является фундаментальной категорией науки гражданского права. Она выступает предметом изучения не только отрасли гражданского права, но и всех других отраслей права, в том числе теории государства и права.
До настоящего времени вопрос о понятии гражданско-правовой ответственности остается дискуссионным. Традиционно, для ответа на данный вопрос ученые используют категорию санкции и через соотношение понятий ответственности и санкции определяют сущность ответственности. В целом, можно выделить три подхода к решению рассматриваемого вопроса (В.Ф. Попондопуло):
1) одни исследователи (С.Н. Братусь) отождествляют понятие санкции и понятие ответственности, считая реализацию всякой санкции за нарушение гражданско-правовой обязанности ответственностью. При этом они исходят из того, что принуждение к выполнению принятых на себя должником обязанностей уже само по себе есть ответственность;
2) другие (Н.С. Малеин) - понимают под ответственностью реализацию не любой санкции, а только ее особой разновидности, характеризующейся наступлением для должника отрицательных последствий. В этом случае санкция значительно шире понятия ответственности, поэтому они соотносятся как род и вид, как общее и особенное;
3) третьи (А.А. Орловский) - рассматривают понятие гражданско-правовой ответственности как более широкое, нежели понятие санкции и полагают, что без ответственности санкция существовать не может.
В результате, в зависимости от того, какой позиции придерживается автор, в литературе предлагаются различные определения понятия гражданско-правовой ответственности, но наиболее удачным традиционно считается определение, предложенное О.С. Иоффе. Гражданско-правовая ответственность – это санкция за правонарушение, вызывающая для нарушителя отрицательные последствия в виде лишения субъективных гражданских прав либо возложения новых или дополнительных гражданско-правовых обязанностей.
В приведенном определении подчеркиваются отличительные черты гражданско-правовой ответственности: