Если не считать умышленность или неосторожность деяния, единственным отличительным признаком каждой категории то вполне закономерно возникает вопрос о том, можно ли считать его тождественным указанному законодателем деления по характеру и степени общественной опасности преступления.
Наукой уголовного права разработано положение, что общественная опасность преступления и предусмотренное за него законом наказания могут рассматриваться как два самостоятельных основания классификации: первое позволяет выделить разные по тяжести виды (или категории) преступления; второе - разные по тяжести уголовно-правовые санкции, зависящие не только от общественной опасности совершенного преступления, поскольку:
1) характер и степень общественной опасности преступления есть то, что лишь познается законодателем, но никак не зависит от его воли и сознания, в то время как предусмотренное УК РФ наказание за совершенное преступление обусловлено не только объективными, но и субъективными факторами, в частности целями, которые законодатель стремиться достигнуть применением наказания;
2) общественная опасность совершенного преступления ни в коей мере не зависит от тяжести предусматриваемого Кодексом наказания; последнее же, напротив, не может более или менее точно не учитывать первое;
3) какое бы большое значение ни имела общественная опасность совершенного преступления, она не является и не может являться единственным критерием наказания, предусматриваемого законом.[10]
Категории преступлений не связаны с фактически избираемой судом мерой наказания. Следует иметь в виду, при решении вопросов толкования названного законодателем признака деления преступлений на категории, которым, как указывалось, фактически является не общественная опасность содеянного, а максимальное наказание, предусмотренное УК.[11]
Если исходить из того, что отнесение конкретного преступления к той или иной категории зависит от его квалификации, то можно, например, утверждать: при назначении наказания по совокупности преступлений и приговоров определение категории преступления должно производиться с учетом максимального наказания, которое предусмотрено за каждое совершенное преступление, а не за совокупность.
Если в части оснований закрепленных в УК РФ видов преступлений позиция законодателя небезупречна, то как обстоит дело с его заключением о необходимости выделять именно четыре, а не больше или меньше категорий преступлений. Рекомендации ученых по этому поводу никогда не были едиными: одни из них отдавали предпочтение двучленному делению, другие - трехчленному, третьи - четырехчленному, четвертые - пятичленному. Столь же неоднозначна до настоящего времени была и законотворческая практика нашего государства.
1.2. Уголовно – правовое значение классификации преступления
Классификация преступлений предполагает два момента: во–первых, для всех категорий преступлений должны быть обязательными все существенные признаки и свойства; во–вторых, классификация преступлений должна охватывать все без исключения деяния, обладающие признаками общего понятия преступления, давать в целом представление о преступлении и его видах.
Классификация не может включать в себя деяния, юридическая природа которых отлична от юридической природы преступления. Включение в какую – либо категорию деяний, характер и степень общественной опасности которых не охватывается объемом общественной опасности как признака преступления, исключает истинность классификации. Это правило логики требует определенности в объеме самого классифицируемого явления. Объем преступлений должен быть четко очерчен, исходя из конкретного уровня развития общественных отношений, объективной опасности деяния в конкретной исторической обстановке, уровня развития правосознания и т.д.[12]
Единство всех категорий преступлений, определяемое общими для них признаками преступления, не исключает между ними различия. Выделение категории преступлений является результатом: во-первых, обобщения общих типичных свойств отдельных видов преступлений, во-вторых, установления особенных, отличительных признаков, позволяющих отграничивать одну категорию от другой. В классификации происходит не просто перечисление и описание выделенных типов, каждый тип уже не просто описывается, а закономерно связывается с обусловливающими его специфическими факторами. Это и обеспечивает не только количественную, но и качественную определенность той или иной категории преступлений.[13]
Точно фиксированное, постоянное положение каждой категории преступлений в законодательной классификации должно иметь единое значение как для всех уголовно–правовых институтов, так и для всех отраслей права.
Классификация должна содержать определенную последовательность категорий преступлений, характеризоваться отсутствием существенных разрывов, в мере того признака, который определяет границы категорий. Эта непрерывность должна соблюдаться и при возможной градации преступлений в пределах одной категории в целях конкретизации уголовно – правовых последствий. Последовательность классов должна быть такой, чтобы вскрывалась закономерность образования самих категорий преступлений и их правовые последствия по действующему закону; то становится очевидным, что между категориями особо тяжких и не представляющих большой общественной опасности преступлений имеется существенный разрыв своего рода вакуум, свидетельствующий о необходимости, по справедливому мнению многих авторов, выделения между ними еще двух категорий преступлений со специфическими правовыми последствиями.[14]
Последовательность и непрерывность категорий преступлений позволяет определить ту грань, которая существует объективно между преступлениями и иными правонарушениями, наглядно показать, что «преступление – особый вид правонарушения; оно посягает на особо важные общественные интересы, либо причиняет охраняемым законом интересам значительный вред, либо связано с особо злостным игнорированием требований закона». Соблюдение этого логического правила имеет значение и для определения места в законодательной классификации для тех общественно опасных деяний, которые, исходя из социальных, экономических, политических факторов получают оценку законодателем как уголовно – противоправные. В этом смысле классификация выступает как совокупность эталонов и правил сопоставления с ними новых объектов.[15]
Классификация преступлений тесно и неразрывно связана с квалификацией преступлений. Рассмотрим взаимоотношение классификации преступлений с квалификацией.
От правильной квалификации зависит непосредственно реализация принципа законности, восстановления социальной справедливости, полнота и сила влияния правоохранительных органов на граждан в духе воспитания у них уважения к праву, закону.
Квалификация преступления - это процесс отыскания в совершенном лицом деянии признаков конкретного состава преступления. Это познавательный процесс, в котором выделяются следующие этапы:
1) установление характера и всех обстоятельств содеянного лицом;
2) отыскание уголовно-правовой нормы, отражающей данный вид деяния;
3) установление тождества между признаками деяния и признаками конкретного состава преступления, изложенного в статье УК РФ.[16]
В ходе квалификации принимаются во внимание: объект преступления, объективная сторона, субъективная сторона и субъект. При не выяснении роли и места хотя бы одного из элементов преступления процесс квалификации не может быть признан завершенным, а, следовательно, правильным. С учетом того, что в ходе квалификации практического значение имеются признаки составов преступлений, изложенных в статьях не только Особенной, но и Общей части УК, необходимо при наличии оснований обращаться и к ним.
Основное материально-правовое содержание и понятия квалификации заключается в том, что именно она является официальным признанием наличия юридического факта, который порождает регулятивные уголовно-правовые отношения и следствием которого является уголовная ответственность лица, совершившего преступление. Квалификация раскрывает уголовно - правовой, познавательный аспект этого деяния, а классификация определяет характер и степень общественной опасности деяния. В указании соответствующей статьи или пункта, части статьи Особенной части УК, предусматривающей уголовную ответственность за данный вид преступления.[17]
Необходимым и решающим условием правильной квалификации является, таким образом, точный социально-правовой анализ признаков совершенного преступления. Установление же тождества фактических обстоятельств преступления и признаков соответствующей уголовно-правовой нормы является одним из основных условий соблюдения законности при отправлении правосудия по уголовным делам.
Таким образом, из всего выше сказанного можно сделать вывод, что классификация преступлений в российском уголовном праве имеет основополагающее значение. Она позволяет не только избежать логического противоречия в характеристике оснований выделения категорий преступлений, но и ориентирует практику на то, что отнесение конкретного преступления к той или иной категории зависит от квалификации посягательства, а не от оценки правоприменителем каких-то обстоятельств дела в качестве исключительных или от фактически назначенного судом наказания.