Экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака, также заканчивается одним из двух возможных решений. По результатам данной экспертизы федеральный орган по интеллектуальной собственности принимает решение либо о государственной регистрации товарного знака либо об отказе в его регистрации.
Действия федерального органа по интеллектуальной собственности, выразившиеся в принятии того или иного решения по заявке на товарный знак, не являются окончательными. Они могут быть оспорены заявителем при наличии к тому необходимых оснований. Общие правила о спорах, связанных с защитой интеллектуальных прав, содержатся в ст. 1248 ГК, базирующейся, в свою очередь на нормах ст. 11 ГК.
Статья 1503 ГК регламентирует документальное оформление и сроки государственной регистрации товарного знака на базе общей нормы ст. 1480 о государственной регистрации товарного знака и в целом норм ст. 1232, посвященной государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.
После принятия решения о государственной регистрациитоварного знака (ст. 1499) федеральный орган по интеллектуальной собственности не сразу осуществляет указанную регистрацию. Он делает это лишь после уплаты пошлины за государственную регистрацию товарного знака и за выдачу свидетельства на него. Регистрация осуществляется в месячный срок, исчисляемый со дня получения пошлины путем внесения товарного знака в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, более кратко именуемый Государственным реестром товарных знаков.
Выдача свидетельства на товарный знак осуществляется федеральным органом по интеллектуальной собственности. Срок для выдачи установлен в один месяц. Этот срок исчисляется со дня государственной регистрации товарного знака в Государственном реестре товарных знаков.
Статья 1507 ГК содержит весьма краткие нормы, предоставляющие российским юридическим лицам и гражданам Российской Федерации право зарегистрировать товарный знак в иностранных государствах или осуществить его международную регистрацию.
Кроме того, ст. 1507 ГК устанавливает императивную норму, касающуюся порядка международной регистрации товарного знака российскими гражданами и юридическими лицами. В соответствии с п. 2 ст. 1507 заявка на международную регистрацию товарного знака подается только через федеральный орган по интеллектуальной собственности. Однако процедуры как регистрации отечественных товарных знаков за рубежом, так и их международной регистрации довольно сложны и требуют знания ряда упоминавшихся ранее международно-правовых актов.
Это, прежде всего, Парижская конвенция по охране промышленной собственности и действующие в ее рамках такие акты, как Мадридское соглашение о международной регистрации знаков и Протокол к данному соглашению. Кроме того, при международной регистрации товарных знаков используется Ниццкое соглашение о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, которое дополнено Инструкцией и Руководством по международной регистрации знаков.
Общеизвестные товарные знаки по самому названию предполагают их популярность и привлекательность, во всяком случае, для потребителя товаров, которые ими маркируются. Товарный знак признается общеизвестным по заявлению заинтересованного в этом лица.
Существует, по меньшей мере, три категории товарного знака, который может быть признан общеизвестным. Это, во-первых, знак, который лицо, использующее его или другое обозначение в качестве товарного знака, считает общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком; во-вторых, это товарный знак, охраняемый на территории РФ на основании его государственной регистрации или в соответствии с международным договором РФ; в-третьих, это обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории РФ.
Решение о признании указанных товарных знаков или обозначений, используемых в их качестве, принимает федеральный орган по интеллектуальной собственности при соблюдении трех непременных условий. Во-первых, товарный знак или обозначение должно интенсивно использоваться в Российской Федерации. Во-вторых, в результате данного использования они стали на указанную в заявлении дату широко известны в нашей стране. И, в-третьих, они должны быть широко известны прежде всего среди соответствующих потребителей именно в отношении товаров заявителя.
На практике весьма распространено пользование одним и тем же товарным знаком не одним лицом, а их объединением. Такой знак именуется коллективным. Его государственная регистрация должна отвечать ряду дополнительных требований.
Во-первых, правом на государственную регистрацию коллективного знака обладает не любое объединение лиц, а лишь такое объединение, создание и деятельность которого не противоречат законодательству государства, в котором оно создано. Например, в России такими объединениями являются ассоциации и союзы юридических лиц.
Вторым требованием к государственной регистрации коллективного знака является его предназначенность для обозначения товаров, производимых или реализуемых лицами, входящими в соответствующее объединение. В-третьих, указанные товары должны обладать едиными характеристиками их качества или иными общими характеристиками.
Как любой товарный знак, коллективный знак регистрируется по заявке, подаваемой в федеральный орган по интеллектуальной собственности. Главная особенность государственной регистрации коллективного знака связана с заявкой на него, к которой в обязательном порядке должен быть приложен устав коллективного знака.
В соответствии с исчерпывающим перечнем, установленным в п. 1 ст. 1511 ГК, устав коллективного знака должен содержать следующие сведения: наименование правообладателя, которым выступает объединение, уполномоченное зарегистрировать коллективный знак на свое наименование; перечень лиц, имеющих право использования этого коллективного знака; цель регистрации знака (она может быть связана с целями деятельности самого объединения); перечень и единые характеристики качества или иные общие характеристики товаров, которые будут обозначаться коллективным знаком; условия использования коллективного знака; положения о порядке контроля за его использованием и об ответственности за нарушение его устава.
Наряду с нормами о государственной регистрации товарного знака ГК содержит нормы о прекращении исключительного права на данное средство индивидуализации. Согласно ст. 1512 ГК допускается возможность оспаривания и признания недействительным предоставления товарному знаку правовой охраны. Оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку одновременно означает и оспаривание решения о государственной регистрации товарного знака в соответствии с п. 2 ст. 1499, а также основанного на этой регистрации признания исключительного права на данный товарный знак, регламентируемого ст. 1477 и 1481. В свою очередь признание недействительным предоставления товарному знаку правовой охраны означает отмену решения федерального органа по интеллектуальной собственности о регистрации данного товарного знака.
В соответствии со ст. 1514 ГК правовая охрана товарного знака может прекратиться как в бесспорном порядке по объективным причинам, например, в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак (подп. 1 п. 1) или отказом правообладателя от права на товарный знак (подп. 5 п. 1), так и по решению суда или федерального органа по интеллектуальной собственности либо палаты по патентным спорам.
В частности, суд по заявлению любого заинтересованного лица может принять решение о досрочном прекращении полностью или частично правовой охраны коллективного товарного знака в случае его использования на товарах, не обладающих едиными характеристиками их качества или иными общими характеристиками (ст. 1511).
Наименование места происхождения товара (далее – НМПТ), которому предоставляется правовая охрана, является обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или историческое, официальное или неофициальное, полное либо сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, а также обозначение, производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами. В соответствии с п. 1 ст. 1516 ГК на использование этого НМПТ может быть признано исключительное право производителей такого товара, определяемое по нормам ст. 1229 и 1519 ГК.
В связи с непродолжительностью периода, в пределах которого в России охраняются НМПТ, у многих российских граждан по-прежнему этот объект права прежде всего ассоциируется с зарубежными географическим объектами, такими как, например, «коньяк» и «шампанское» (Франция), «дортмундское пиво» («Dortmunder Bier» – Германия), «Толедские клинки» («Espadas de Toledo» – Испания) и др. Однако поскольку НМПТ способствуют, как показал зарубежный опыт, повышению спроса на маркируемые ими товары и увеличению прибыли, Российская Федерация также установила правовую охрану данных НМПТ, и российские наименования мест происхождения российских товаров завоевывают все большее признание как у российских, так и у иностранных приобретателей данных товаров.